פרק ט
הקדמה
הפרק התשיעי עוסק בגזילת קרקע, רצונו לומר, השתלטות של אדם על קרקע של חבירו, תוך מניעה של בעל הקרקע מלהשתמש בה. בתחילת הפרק מוצג המאפיין של קרקע לעומת מיטלטלין בכך שהיא "אינה נגזלת". משמעות הדבר היא שהקרקע נחשבת ברשות בעליה גם כאשר היא בשליטת הגזלן. לכן, בניגוד למיטלטלין, הגזלן אינו חייב באחריות הקרקע, ואם נשחתה או נלקחה, ניתן לחייבו רק מדין אדם המזיק, אם נעשה הדבר כתוצאה של מעשיו שלו. הראשונים חלקו האם כלל לא שייך לדבר על קנייני גזילה בקרקע, או שקרקע יכולה להיקנות לגזלן ביאוש ושינוי רשות כמו כל חפץ, אלא שהיאוש בה הרבה פחות שכיח.
בהלכות ד-ה נפסק כי במקרים בהם הגזלן משלם על הרס השדה או על אכילת פירותיה, כיוון שהתשלום הוא מדין אדם המזיק בלבד, משלם הגזלן מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים שמכר. לעומת זאת, אם הספיק הגזלן לעמוד בדין ולהתחייב לפני שמכר את הנכסים, כיוון שלהתחייבותו של הגזלן בדין יש קול, ניתן לנגזל לטרוף מהלקוחות להם מכר הגזלן.
הלכות ז-ח עוסקות במקרה בו גוזל הקרקע מכרה לאחר, שהשביחה, ולאחר מכן חזר הנגזל וטרפה עם שבחה מהקונה. במקרה זה, בוודאי שחוזר הקונה ומקבל פיצוי מהגזלן שמכר לו על המעות שנתן. השאלה היא האם וממי מקבל הקונה פיצוי על השבח שהשביח לאחר שקנה. הסוגיה מחלקת מקרה זה לשני תתי מקרים-
במקרה האחד, לא ידע הקונה שהשדה גזולה. במקרה זה יכול הוא לקבל חלק מהשבח מבעל השדה עצמו, כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות, והשאלה האם מקבל פיצוי על שאר השבח מהגזלן שמכר לו תלויה בשאלה האם הדבר נראה כריבית או לא. להלכה, פסקו הראשונים שאין בדבר משום ריבית, אך חלקו האם האחריות על השבח צריכה להיות כתובה במפורש בשטר המכר.
במקרה השני, ידע הקונה שהוא קונה שדה גזולה. במקרה זה מוסכם בגמרא שאין הקונה מקבל פיצוי על השבח. כמו כן הסוגיה דנה האם בכלל הוא מקבל פיצוי על הקרן, שהרי ידע שהוא מניח מעותיו על קרן הצבי. להלכה נפסק שעל הקרן מקבל הקונה פיצוי מהגזלן. אמנם חלקו הראשונים מה הדין כאשר כתב לו המוכר במפורש אחריות גם על השבח. יש שהבינו שבפיצוי על השבח יש בעיה של ריבית, ואז כתיבת אחריות במפורש לא רק שאינה עוזרת אלא אף מחריפה את הבעיה, כי אז הריבית מפורשת בשטר. לעומתם, יש שהבינו שטעם הגמרא הוא שבקונה שדה ומכיר בה שהיא גזולה, אין הסכמה שבשתיקה על אחריות ביחס לשבח. לכן כתיבת אחריות מפורשת בשטר, מחייבת את המוכר לפצות את הקונה גם על השבח.
ההלכות הבאות (ט-יג) עוסקות במקרה בו לאחר שמכר הגזלן את הקרקע (שאינה שלו), חזר וקנאה מהנגזל. השאלה הבסיסית היא האם כעת, לאחר שהקרקע קנויה לגזלן, חוזר המכר שמכר והופך להיות בעל תוקף, או שמא אין לו לקונה אלא מעותיו. שאלה זו תלויה בפרשנות כוונותיו של הגזלן בכך שקנה את השדה מהנגזל. האם כוונתו היתה להעמיד את הקרקע ביד הקונה (כדי שלא יקרא גזלן או כדי לעמוד בדיבורו) או שקנאה לעצמו. מתוך הצורך לפרש את מעשיו של הגזלן פורטו כמה תתי מקרים בסוגיות. במקרה בו המכר חוזר וחל, חלקו הראשונים, בהבנת המנגנון- יש שפירשו שכעת ניתן תוקף מחודש למכירה הראשונה של הגזלן, ויש שאמרו שללא קשר לאותה מכירה ראשונה, עתה מוכר בעל הקרקע את הקרקע לזה שקנה מהגזלן, כאשר הגזלן משמש כמתווך בלבד.
הלכה א-ג
קרקע אינה נגזלת
המשנה (בבא קמא קטז: וקיז:) דנה באחריותו של הגוזל שדה מחברו:
הגוזל שדה מחבירו ונטלוהו מסיקין
אם מכת מדינה היא, אומר לו- הרי שלך לפניך
ואם מחמת הגזלן, חייב להעמיד לו שדה אחר
שטפה נהר, אומר לו- הרי שלך לפניך
כלומר, בניגוד לגוזל מיטלטלין, שאם נשתנו, נקנו לגזלן בשינוי, והרי הגזלן מחוייב בהשבת ערכם לנגזל, הגוזל קרקע אינו חייב אלא לעזוב את המקום, שכן גם כאשר הקרקע תחת ידו, נחשבת היא עדיין ברשותו של הנגזל. לכן, אם שטף נהר את השדה הנגזלת, שלא בגלל מעשה הגזלן, ועקב כך נפחת ערכה, אין הגזלן מחוייב לפצותו על הנזק.
בהתאמה, אם ניטלה השדה על ידי נוכרים בעלי זרוע ("מציקין" בלשון המשנה), ואין יד הגזלן בדבר ("מכת מדינה"), אין הגזלן מחוייב לפצות את הנגזל, שכן השדה היתה ברשותו של הנגזל כל הזמן, וההפסד לנגזל לא נגרם בעטיו של הגזלן.
הגמרא (קטז:) מבררת למה הכוונה שהמציקים נטלו את השדה "מחמת הגזלן". אפשרות אחת היא שהמלכות גזרה על כל רכושו של הגזלן, ובכלל זה ניטל ממנו השדה שגזל, אך אפשרות זו כבר משתמעת מהרישא הפוסקת ש"אם מכת מדינה היא- אומר לו הרי שלך לפניך". לכן מגיעה הגמרא למסקנה שהמשנה מחדשת דבר נוסף- גם אם נטלו המציקין את השדה כחלק מ"מכת מדינה", אם הראה להם הגזלן את השדה, ועל ידי כך איפשר להם ליטלה, חייב הוא, מדין מזיק, לפצות את הנגזל (ועי' עוד בדברינו בדין המוסר ממון חבירו, הלכות חובל ומזיק פרק ח הלכה א).
מתוך כך שהגזלן חייב לפצות את הנגזל על אובדן השדה שבא, אפילו בעקיפין, בעקבות הגזל, ברור שגם במקרה עליו מדבר הרמב"ם, בו הרס הגזלן את הנכס בידיים, יתחייב לשלם לנגזל בתורת מזיק.
הקביעה ש"קרקע אינה נגזלת" מופיעה גם בגמרא בסוכה (ל.:), שם מובאים דברי רב הונא, שהורה לקונים הדסים לחג מגויים-
כי זבניתו אסא מנכרי לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו. מאי טעמא - סתם נכרים גזלני ארעתא נינהו, וקרקע אינה נגזלת. הלכך, לגזזוה אינהו, כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידייהו דידהו, ושינוי הרשות בידייכו
כלומר, יש להניח שהקרקע גזולה בידי הגוי המוכר את ההדסים שגדלים בה. לכן, אם יקצצו הקונים מהקרקע, יהיו ההדסים גזולים בידם, כיוון שבעוד שההדסים מחוברים לקרקע חל עליהם דין הקרקע, שאינה נגזלת, ורק לאחר גזיזתם חל עליהם יאוש הבעלים, וכיוון שעדיין לא עברו לרשות אחרת לא נקנו למחזיקים בהם, ואין לצאת בהם ידי חובת מצוות החג. לכן יש להניח לגוי המחזיק בקרקע לגזוז את ההדסים, כך שיהיה יאוש בעלים בעוד ההדסים בידו, ולאחר מכן שינוי רשות כאשר הוא מוכר ליהודי.
בראשונים נשמעים קולות שונים באשר לטעם שבעטיו קרקע אינה נגזלת:
רש"י (סוכה ל:) כותב שמשמעות הדבר שבניגוד למיטלטלין, בהם יאוש מביא לשינוי בבעלות, כאשר החפץ מגיע לידי בעליו החדש בהיתר (מה שבא לידי ביטוי למשל בדין אבידה הנקנית למוצאהּ כאשר הבעלים התייאשו), בקרקע גזירת הכתוב היא[145], שיאוש לא מביא לשינוי בעלות. כרש"י כותבים גם התוספות שם.
לעומת שיטה זו, התוספות בב"מ (סא., ד"ה "אלא לאו") כותבים:
הא קרקע אינה נגזלת אינו מן המקרא אלא משום דאי אפשר לזוזה ממקומה
שיטה זו מבינה באופן מילולי את קביעת הגמרא ש"קרקע אינה נגזלת".כלומר, לא ניתן לעשות מעשה של גזל בקרקע[146].
דברים שיכולים להיות משלימים כותבים התוספות בבבא בתרא (מד. ד"ה "דווקא"). התוספות אומרים שמצד אחד "קרקע אינה נגזלת", אך מצד שני, באופן עקרוני, מועיל בה יאוש. כלומר, אם התייאשו הבעלים, יכולה הקרקע לצאת מרשותם ביאוש ומכירה (שינוי רשות) בדיוק כמו מיטלטלין. כגון זה כותב אף הרא"ש (סי' מא)[147]. את הסוגיות לפיהן משמע שאין יאוש בקרקע מסבירים התוספות והרא"ש בכך שהמצב המצוי הוא שאין הבעלים מתייאשים מקרקע כיוון שהיא נשארת במקומה והם יודעים שיוכלו לתבוע אותה גם לאחר זמן, משתבוא להם שעת הכושר לכך.
השו"ע (שעא א-ב) פוסק כדברי הרמב"ם וכשיטת רש"י, שלא רק שקרקע אינה נגזלת, אלא שאין ליאוש בעליה השלכה על קניינה, ולכן "אפילו נמכרה לאלף, זה אחר זה, ונתייאשו הבעלים, הרי זה חוזרת לנגזל בלא דמים".
עבדים כקרקע לעניין גזל
עי' בדברינו לעיל, פרק ג הלכה ד, בעניין הגוזל עבדים והזקינו או מתו.
הלכה ד-ה
גביית פיצויים מן הגוזל שדה
בגמרא (ב"מ יד:) חלקו האמוראים:
המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו, רב אמר: יש לו מעות ויש לו שבח, ושמואל אמר: מעות - יש לו, שבח - אין לו
כלומר, מדובר על הקונה שדה מגזלן, ומשביחה, ובא הנגזל ולוקח אותה מידו. על כולם מוסכם שחוזר הקונה וגובה את דמי השדה מהגזלן שמכר לו. המחלוקת היא על דמי השבח. רב סובר שהגזלן מפצה את הקונה גם על השבח ואילו שמואל אומר שהגזלן אינו חייב לפצות את הקונה ממנו על השבח.
בביאור דעתו של שמואל מתלבטת הגמרא- האם שמואל אמר את דעתו דווקא במקרה בו לא התחייב הגזלן בשטר המכר לפצות את הקונה גם על השבח, או שמא אפילו אם התחייב לכך, עדיין סובר שמואל שאין הגזלן משלם לקונה ממנו על השבח שאבד לו, משום שהדבר נראה כריבית[148].
תחילה הגמרא חפצה להוכיח ששמואל אמר את דבריו דווקא כאשר לא היתה התחייבות בשטר המכר לפצות על השבח, מדברי המשנה בגיטין (מח:):
אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדין, מפני תיקון העולם
משנה זו מונה תשלומים שיש לגבות רק מנכסים בני חורין, ולא מנכסים משועבדים (כלומר, מנכסים הנמצאים בעת הגביה ברשותו של החייב, ולא מנכסי נדל"ן שמכר החייב לאחר זמן ההתחייבות)[149]. בביאור המקרה שבמשנה- "לשבח קרקעות", מובאת ברייתא המאריכה בביאור דין המשנה:
לשבח קרקעות כיצד? הרי שגזל שדה מחבירו, והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה - גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין...
לאכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחבירו, והרי היא יוצאה מתחת ידו. כשהוא גובה - גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ופירות גובה מנכסים בני חורין
אפשרות אחת לפרש את שני המקרים הברייתא היא שמדובר על אדם שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר שהשביחהּ והצמיח בה פירות, ובא הנגזל ולקח את השדה עם שבחהּ ופירותיה מהקונה, ועתה הקונה גובה את דמי השדה ואת דמי השבח/פירות מהגזלן. פירוש זה תומך בדעה ששמואל אמר את דברו רק במקרה בו לא היתה התחייבות בשטר המכר לתשלום השבח, אך ברמה העקרונית הוא מסכים שהגזלן (המוכר) מפצה את הקונה גם על השבח, ואינו חושש לריבית בהקשר זה.
לגבי הרישא דוחה הגמרא, שאין להסיק מהברייתא על המקרה עליו דיבר שמואל (מוכר שדה שאינה שלו), כי ניתן לגרוס "הרי שלקח שדה מחברו"[150], ואז מדובר במקרה שונה מזה של שמואל- אדם שמכר שדה שלו, ובא בעל חובו וטרפה עם שבחהּ מהקונה[151].
אמנם בסיפא לא ניתן לדחות בדרך זו, שכן בעל חוב אינו גובה מהלקוחות פירות שכבר אינם צריכים לקרקע.
לכן מפרשים רבא ורבה בר רב הונא את הסיפא אחרת- לדבריהם מדובר במקרה בו הגזלן גזל שדה בפירותיה והפסידהּ, אם פיזית (חפר בה "בורות שיחין ומערות"- רבא), או אפקטיבית (ניטלה ממנו על ידי גויים גזלנים[152]- רבה בר רב הונא). עתה בא הנגזל ותובע את הגזלן על השדה ועל הפירות שהיו בה. הברייתא מחדשת שאת דמי השדה גובה הנגזל אפילו מנכסים משועבדים, שמכר הגזלן לאחר שגזל, ואילו את הפירות גובה רק מנכסים בני חורין, שנמצאים כעת תחת ידו של הגזלן.
הגמרא ממשיכה ומסבירה שלפי פירוש זה של רבא, כל ההבדל בין התשלום על השדה לבין התשלום על הפירות עצמם נובע רק מכך שהברייתא מדברת על מקרה פרטי ומסויים, בו על השדה כבר תבע הגזלן את הנגזל ובית הדין פסק לטובתו, ולכן, כיוון שיש פרסום לדבר נחשב הדבר כמילווה בשטר, וניתן לגבות מהלקוחות[153]. לעומת זאת, על הפירות בית הדין עדיין לא פסק, ולכן נחשב הדבר כמילווה על פה, בו אין גובים מנכסים משועבדים. במילים אחרות, ברמת העיקרון (אלמלא פסק בית הדין), אין גובה הנגזל לא את דמי השדה ולא את דמי פירותיה מנכסים משועבדים.
הרמב"ם פוסק על פי דברי רבא ודברי הגמרא על פירושו, שהגזלן שהרס שדה או אכל את פירותיה, משלם על שניהם מנכסים בני חורין בלבד, אלא אם כן עמד בדין ופסק בית הדין על התשלומים ואז מכר, שאז גובה מנכסים משועבדים. כך פוסק גם השו"ע (שעב א-ב) ומוסיף, כדברי רבה בר רב הונא, שלא רק בגזלן שהרס קרקע הדין כך, אלא גם בגזלן שניטלה ממנו הקרקע הגזולה על ידי גזלנים נוכרים (והיה הדבר מחמתו ולא ב"מכת מדינה").
לגבי תשלום על שבח שהשביח הגזלן את השדה, עי' להלן בפרק י', בדין היורד לשדה חבירו שלא ברשות והשביחה.
הלכה ו-ח
הגוזל שדה ומכרה ולא ידע הלוקח בגזילתה, והשביחה או אכל פירותיה, ולאחר מכן נטלה הנגזל
לעיל הבאנו את מחלוקת האמוראים לגבי המוכר שדה שאינה שלו, והשביחה הלוקח, ולקחה הנגזל- האם מפצה הגזלן את הקונה רק על דמי השדה שנתן לו, או גם על השבח-
רב אמר שמפצה אותו גם על השבח, ואילו שמואל אמר שמפצה אותו רק על דמי השדה ולא על השבח.
כמו כן ראינו שהגמרא מתלבטת האם דברי שמואל, שלא מפצים את הלוקח על השבח, אמורים בכל מקרה, או רק כאשר לא נתן לו הגזלן אחריות הכוללת את השבח במפורש.
בהמשך הסוגיה (ב"מ טו:) אומר רבא, שההלכה היא כרב כנגד שמואל. כלומר, הגזלן מפצה את הקונה ממנו גם על דמי השדה וגם על השבח.
הגמרא ממשיכה ומסיקה, שבתנאים מסויימים יודה אף שמואל שהקונה נוטל פיצוי מהגזלן המוכר, על השבח שנטל הנגזל, וזאת במקרים בהם כתב לו בשטר המכר אחריות מפורשת על השבח, ובנוסף עשה קניין מיוחד על דבר זה, או שגבה הקונה את הפיצוי מקרקע אחרת שיש למוכר. במקרים אלה אין הדבר נראה כריבית.
הרמב"ם פוסק כרבא, ולכן כותב שהגזלן מפצה את הלוקח על כל חלק השבח עליו בעל השדה עצמו אינו מפצה אותו[154].
הראב"ד מעיר, שהגזלן מפצה את הלוקח רק אם מכר לו באחריות. ומסביר המגיד משנה, שלדעת הראב"ד בניגוד לאחריות כלפי דמי השדה עצמה, שאינה צריכה להיכתב, כיוון שאנו פוסקים ש"אחריות טעות סופר"[155], האחריות על השבח צריך להיכתב במפורש.
עוד חלקו הראשונים ביחס להגדרת השבח עליו אמור בעל השדה (הנגזל) לשלם ללוקח ביחס לשבח אותו חוזר ותובע הלוקח מהגזלן שמכר לו-
רש"י מפרש שהלוקח מהגזלן חוזר לקבל את השבח מהגזלן ולא מקבלו מהנגזל (כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות, המקבל את השבח או את ההוצאה, הנמוך מבין השניים, כמבואר בפרק הבא), משום שהשדה כבר היתה מושבחת, והתקלקלה ביד הגזלן. משמע מדברי רש"י שאין הנגזל משלם על השבחה שאינה השבחה ביחס למצב השדה כשהיתה תחת ידו.
הרשב"א (ד"ה "יש לו מעות") חולק על רש"י. לדבריו גם אם השבח שהשביח הלוקח את השדה אינו מביאה לאיך שהיתה בידי הנגזל (כיוון שהתקלקלה ביד הגזלן בינתיים), עדיין, כיוון שסוף סוף תיקן הלוקח מהגזלן את שדהו של הנגזל ביחס לאיך שהיתה תחת ידו של הגזלן, צריך הנגזל לשלם לו ללוקח תמורת השבח. לכן מתרץ הרשב"א שכאן תובע הלוקח את הגזלן ולא את הנגזל תמורת השבח, כי מדובר ב"שבח הבא ממילא"[156], או בהפרש בין השבח לבין ההוצאה שהוציא הלוקח עליה. בשני מקרים אלה אין בעל השדה מפצה את הלוקח, ולכן חוזר הוא אחר הגזלן שמכר לו כדי שיפצהו.
הרמב"ם כותב שהלוקח תובע את הגזלן שמכר לו רק על החלק מן השבח שעליו לא קיבל תשלום מהנגזל בעל השדה. אמנם, לשאלה העקרונית האם בעל השדה צריך לפצותו אם לא השביח את השדה ביחס לאיך שהיתה תחת ידו לפני שנגזלה, הרמב"ם אינו מתייחס.
הנימוקי יוסף (ח: בדפי הרי"ף, ד"ה "אמר רבא") מעיר ש"יפה כח האחריות היכא דטריף לה נגזל מהיכא דטריף לה בעל חוב" כלומר, כאשר חוזר הקונה על המוכר בעקבות גביית בעל חוב, מפצה אותו המוכר לפי שווי הקרקע בשעת הגביה, ואם הוזלה הקרקע מכפי שהיתה כשמכרה לו, משלם לו רק על פי שווי זה. לעומת זאת, אם תובע הקונה פיצוי מהמוכר בעקבות גביית נגזל, כיוון שמתברר למפרע שמעולם לא היה כאן מכר, נמצא שרק מתן מעות היה. לכן משלם לו המוכר (הגזלן) לפי גובה דמי המיקח, אפילו אם השדה עצמה הוזלה מאז.
השו"ע (שעג א) כותב כדברי הרמב"ם, והרמ"א מביא את דעת הרשב"א ואת דעת רש"י החולקת.
הגוזל שדה ומכרה והכיר הלוקח שהיא גזולה, והשביחה או אכל פירותיה, ולאחר מכן נטלה הנגזל
בדף טו:, מובאת המשכה של מחלוקת האמוראים:
הכיר בה שאינה שלו ולקחה. אמר רב: מעות - יש לו, שבח - אין לו. ושמואל אמר: אפילו מעות אין לו
כלומר, לעיל דיברו רב ושמואל במקרה בו לא ידע הקונה שהשדה אינה שייכת למוכרה, ואילו כאן מדובר במקרה בו גם הקונה וגם המוכר יודעים שהשדה אינה שייכת למוכר. במקרה זה מסבירה הגמרא שכיוון שברור לכל הצדדים שמכר אמיתי אין כאן, חלוקים רב ושמואל בשאלה מהי כוונתו של הקונה בנתינת המעות-
דעתו של רב היא שהמעות ניתנו למוכר בתורת פיקדון ולכן צריך הגזלן להחזירן.
לעומת זאת, דעתו של שמואל היא שהמעות ניתנו בתורת מתנה, ולכן הן נשארות אצל הגזלן מוכר הקרקע.
הראשונים מעלים מספר סברות מדוע מוסכם על הכל שכאן הקונה אינו מקבל את השבח:
רש"י כותב בקצרה שכאן מודה רב לשמואל שעל השבח לא משלם הגזלן, כיוון ש"קרקע זה אינו קנוי לו". פירוש לדבריו, שיודע הקונה, נותן המעות, שאינו נותנן תמורת קרקע, אלא כפיקדון או מתנה, שכן הקרקע עצמה אינה של המוכר. לכן ברור שאין בדעתו שום תנאי שעם חזרת הקרקע יפוצה לפי ערכה בשעת החזרה[157]. כטעם זה כותב גם הריטב"א.
הראב"ד כותב טעם אחר- שכיוון שברור לכל הצדדים שאין כאן שום מכר, הרי שאם ישיב המוכר לקונה כסף מרובה מאשר זה שילם לו, יחשב הדבר כריבית.
שאלה בסיסית זו משליכה על הדין כאשר המוכר כתב לקונה אחריות על השבח- בזה נחלקו הראשונים באופן קוטבי. מצד אחד, הרי"ף בתשובה והר"ן (שניהם מובאים בשיטה מקובצת), כתבו שכיוון שרב סובר שתשלום השבח נראה כריבית, הרי שאם כתב לו המוכר אחריות רשמית על השבח, כל שכן שזו ריבית[158], שהרי לא באמת נעשה כאן מכר, והאחריות על השבח היא בסך הכל מסמך הקובע את שכר המעות האסור. לכן גם אם כתב לו אחריות על השבח אינו נוטל את השבח. שיטתם של ראשונים אלה נראית כעולה בקנה אחד עם דברי הראב"ד, שהגזלן אינו מפצה את הקונה על השבח מפני שזו ריבית.
לעומת הרי"ף, הריטב"א, הרשב"א והתוספות (טו: ד"ה "מעות") כותבים שאם כתב המוכר לקונה אחריות על השבח, צריך לשלם לו את השבח, שכן כל הסיבה שאינו משלם לו את השבח היא משום שאם אינו מפרש לו אחרת, הרי המעות הן פיקדון וצריך להחזיר רק אותן (כדברי רש"י דלעיל). ממילא אם מפרש אחרת על ידי נתינת אחריות על השבח, צריך לשלם את השבח[159].
עוד חלקו ראשונים על חלק וסוג השבח עליו יכול הקונה לקבל פיצוי בכל זאת, אף שידע שהוא קונה שדה גזולה-
הרי"ף כותב (ז. מדפיו) שמה שאמר רב שמעות יש לו אך שבח אין לו, הכוונה לשבח הבא מאליו, כגון שהתייקרה הקרקע ללא הוצאה, משינוי טבעי או משינוי השער. בזה אם יפצה המוכר את הקונה על השבח יהיה הדבר כמו ריבית, שכן מכר לא היה כאן ובכל זאת סכום הפיצוי צמוד לשווי השדה. אמנם אם מדובר בשבח הבא כתוצאה מהשקעה של הקונה, יכול הוא לתבוע פיצוי מלא מהגזלן שמכר לו, לא רק על ההוצאה שהוציא אלא על מלוא השבח[160].
הרמב"ם, הריטב"א ורוב הראשונים כותבים שהקונה יכול לתבוע לפחות חלק מהשבח מהנגזל, כדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות, שמקבל את הוצאותיו אם השבח גדול מהן, או את השבח אם ההוצאות גדולות הימנו[161]. אך מהגזלן עצמו הקונה מקבל רק את הקרן ולא את השבח.
הטור (שעג) כותב שהקונה אינו מקבל פיצוי מהנגזל אפילו כיורד לשדה חברו שלא ברשות[162]. לפי שיטה זו, כיוון שהקונה ידע שהשדה גזולה, קונסים אותו ומקבל אף פחות מהיורד לשדה חברו שלא ברשות[163].
השו"ע (שעג א) כתב כדברי הרמב"ם, והרמ"א הביא כ"יש אומרים" את שיטת הטור ביחס לכך שכאשר ידע הלוקח שהשדה גזולה, אינו מקבל פיצוי אפילו על הוצאותיו. עוד מביא הרמ"א את שני הצדדים של מחלוקת הראשונים האם כתיבת אחריות על השבח מאפשרת לקונה לקבל פיצוי על השבח מהמוכר אף שידע בעת המכירה שהשדה גזולה.
הלכה ט-יג
גזלן שמכר שדה שאינה שלו, ולאחר מכן חזר וקנאה מבעליה החוקיים
הגמרא (שם, טו:) ממשיכה לדון במקרה של גזלן שמכר קרקע גזולה-
בעא מיניה שמואל מרב: חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו? –
אמר ליה: מה מכר לו ראשון לשני - כל זכות שתבא לידו.
מאי טעמא?
מר זוטרא אמר: ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא,
רב אשי אמר: ניחא ליה דליקו בהמנותיה
כלומר, מדובר במקרה בו לאחר שמכר הגזלן את הקרקע (שאינה שלו) ללוקח, הלך וקנה אותה מהנגזל, ומחדש רב, שיש לבית הדין להעמיד את הקרקע ברשות הלוקח למרות שכשקנאה מהגזלן עדיין לא היתה של הגזלן, וזאת משום שכאשר מכר הגזלן את הקרקע ללוקח מכר לו בפועל "כל זכות שתבוא לידו" בקרקע.
האמוראים חלקו מה הסיבה בעטיה אנו אומרים שהגזלן התכוון למכור ללוקח "כל זכות שתבוא לידו". מר זוטרא סובר שהגזלן אינו רוצה להיקרא גזלן על ידי הלוקח, שיאשימו בכך שהוא לקח את כספו מבלי לתת לו תמורה (שהרי הקרקע שנתן לו אינה באמת שלו). לעומתו, רב אשי סובר שהגזלן רוצה לעמוד במילתו, כלומר, שהמכר שעשה, אף שאין לו בסיס חוקי, עדיין תוצאותיו יתקיימו והקרקע תתקיים ברשות לוקחהּ.
הגמרא מגיעה למסקנה, שההבדל להלכה בין דעתו של מר זוטרא לבין דעתו של רב אשי הוא במקרה בו הגזלן לא מכר את הקרקע (כשלא היתה שלו עדיין) ללוקח, אלא נתן לו במתנה. לפי מר זוטרא הגזלן אינו חושש שמקבל המתנה יכנה אותו גזלן, כיוון שלא לקח ממנו כסף, ולכן העובדה שהגזלן קנה את הקרקע אינה מורה על כך שרצונו בשעה שמכר היה להעמידה ביד הקונה. לעומת זאת לפי רב אשי יש לגזלן עניין לעמוד במילתו גם כאשר הוא נותן מתנה, ולכן יש להסיק מקנייתו את הקרקע מהנגזל, שרצונו להעמידה ביד הקונה.
הראשונים חלקו בשאלה אצל מי נמצאת הקרקע בשעה שהגזלן חוזר וקונה אותה מהנגזל (בסיטואציה המדוברת בגמרא)-
רש"י (ד"ה "חזר") כותב שהקרקע נמצאת עדיין אצל הקונה. כלומר, הנגזל עדיין לא הספיק להחזירה אליו, ועתה הגזלן חפץ להוציאה מידי זה שקנה מידו בראשונה.
לעומתו, רבינו יונתן (מובא בשטמ"ק) מפרש שהנגזל כבר טרף את הקרקע מיד הקונה, ועתה קנה ממנו הגזלן, ובא הלוקח הראשון וחפץ להוציא מידי הגזלן[164].
עוד חלקו הראשונים האם מדובר כאן במקרה בו ידע הקונה בגזילת הקרקע כשלקחה מהגזלן-
הרשב"א כותב שכל המדובר בסוגיה זו אמור רק כלפי המקרה בו לא הכיר הקונה ששדה זו גזולה[165]. כמותו כותבים רוב הראשונים. המאירי חולק וכותב שכל הדברים הנ"ל אמורים גם במקרה בו הכיר הקונה מלכתחילה שהשדה גזולה[166].
הגמרא (טז.) ממשיכה ודנה באופן פרטני מתי מעשה קניית השדה מהנגזל לגזלן מורה על רצונו של הגזלן לקיימה ביד הלוקח ומתי לא:
פשיטא: זבנה, אורתה ויהבה במתנה - לאו לאוקמה קמי לוקח קא בעי.
נפלה ליה בירושה - ירושה ממילא היא, ולאו איהו קא טרח אבתרה.
גבי איהו בחובו, חזינא: אי אית ליה ארעא אחריתי, ואמר האי בעינא - לאוקמה קמיה לוקח קא בעי, ואי לא - זוזי הוא דבעי אפרועי.
יהבה נהליה במתנה - פליגי בה רב אחא ורבינא. חד אמר: מתנה כירושה, דהא ממילא. וחד אמר: מתנה כמכר, דאי לאו דטרח וארצי קמיה - לא הוי יהיב ליה מתנה, להכי טרח וארצי קמיה, כי היכי דליקום בהמנותיה.
וביאור הדברים-
אם הגזלן מכר, נתן במתנה או הוריש את השדה לאיש אחר, ברור לנו שלא היתה כוונתו להעמיד את השדה בידי הלוקח.
כמו כן, אם הנגזל מת והוריש את השדה לגזלן, אין שום אינדיקציה שהגזלן חפץ להעמיד את השדה ביד הלוקח, כיוון שקיבלה ללא השתדלות מצידו.
כאשר גבה הגזלן את השדה מהנגזל בעקבות חוב שהיה חייב הנגזל לגזלן, פוסקת הגמרא שיש להתבונן בדבר- אם הקפיד הגזלן לגבות דווקא משדה זו, משמע שהוא רוצה להעמידה בידי הלוקח, לעומת זאת אם לא כיוון לגבות דווקא את זו, אלא עלתה בידו בדרך מקרה, אין ללמוד ממעשיו שכוונתו להעמיד את השדה ביד הלוקח.
כאשר העניק הנגזל את השדה במתנה לגזלן, חלקו רב אחא ורבינא בדבר- לדעת האחד, כיוון שלא התאמץ הגזלן בכדי לקבל את השדה במתנה, חזר הדין להיות כאילו קיבלה בירושה (סעיף ב). לעומת זה, הדעה החולקת סוברת שאלמלא היה הגזלן משתדל ומשכנע את הנגזל לתת לו במתנה, לא היה הלה עושה זאת. לכן בכל זאת יש ללמוד ממעשיו של הגזלן שכוונתו להעמיד את השדה בידי הלוקח.
בהבנת מקרה א דלעיל בו הגזלן מכר או נתן במתנה למישהו אחר חלקו הראשונים באופן הנוגע לשורשי הבנת הדין-
הרשב"א והטור מפרשים שהגזלן מכרה או נתנה במתנה קודם שחזר ולקחה מהנגזל. כלומר, כשם שמכרה ללוקח בראשונה למרות שלא היתה שלו, כך מכרה באחרונה, לפני שחזר וקנאה מהנגזל. כוונת הגמרא היא שבמקרה זה הלוקח האחרון הוא זה שמנסה הגזלן להעמיד את הקרקע בידו.
לעומתם, הרמב"ם מפרש שהגזלן מכר את הקרקע לאחר (שאינו הלוקח הראשון) רק לאחר שחזר וקנאה מהנגזל[167].
הגמרא ממשיכה עוד ודנה מאיזה שלב כבר לא נאמר שהגזלן לוקח את הקרקע מהנגזל בכדי להעמידה בידי הלוקח-
ועד אימת ניחא ליה דליקום בהמנותיה? –
אמר רב הונא: עד שעת העמדה בדין.
חייא בר רב אמר: עד דמטא אדרכתא לידיה.
רב פפא אמר: עד דמתחלן יומי אכרזתא.
כלומר, אם לא הזדרז הגזלן לקנות את הקרקע מהנגזל, אלא השתהה, וכבר התחיל הלוקח לפתוח נגדו בהליכים לגביית הפיצוי, משמע שכבר אין ברצונו של הגזלן לעמוד בנאמנותו מול הלוקח, ואין לומר שחזר אח"כ ולקחה מהנגזל בשביל שתעמוד בידי הלוקח. האמוראים חלקו מהו השלב הקובע לעניין זה בהליך התביעה. לדעת רב הונא, די שכבר תבע הלוקח את הגזלן בבית דין. לדעת חייא בר רב מדובר בשלב מאוחר יותר, בו לא רצה הגזלן לשלם עד שהוכרחו בית דין להוציא כתב המייפה את כוחו של הלוקח ליטול מרכושו של הגזלן. לדעת רב פפא מדובר בשלב מאוחר עוד יותר, בו כבר בחר הלוקח מאיזו קרקע של הגזלן לטרוף את חובו, והחל כבר הליך מכירתה של הקרקע לצורך גביה.
להלכה, פוסקים הראשונים כרב אשי, שהמוטיבציה של הגזלן לשוב ולקנות את השדה מהנגזל היא כדי שיעמוד בנאמנותו מול הלוקח, ולכן אף אם נתן לו במתנה אנו אומרים שלהעמידה בידו נתכוון, וכן פסק השו"ע (שעד א). כמו כן, במחלוקת האמוראים מאיזה שלב ניכר שאין רצונו של הגזלן שהשדה תעמוד ביד הלוקח, פסק הרמב"ם, ובעקבותיו השו"ע (שם) כרב פפא.
במחלוקת הראשונים האם מדובר בסוגייתנו דווקא בלוקח שלא הכיר בשדה שהיא גזולה, פוסק הרמ"א (שעד ב) כדעת הרשב"א, שהדברים אמורים דווקא אם לא ידע הלוקח בשעה שקנה שהשדה גזולה.
במחלוקת הראשונים האם מכירה של הגזלן לאחר, המעידה שאין ברצונו שתעמוד השדה ביד הלוקח, היא מכירה שהתקיימה לפני שקנה את השדה מהנגזל או אף לאחר מכן, פוסק השו"ע כרמב"ם, והרמ"א מביא את דעת הרשב"א וסיעתו.
לבסוף, במחלוקת האמוראים רב אחא ורבינא, לגבי המקרה בו קיבל הגזלן את השדה במתנה מהנגזל, פוסק הרמב"ם, שדין מתנה כדין מכר, מהטעם הנזכר, ובעקבותיו פוסק כך השו"ע (שעד ד). הרשב"א פסק כדברי האומר שמתנה כאן אינה כמכר[168], וכן פסק הרמ"א (שם).
הלכה יד-טז
גזלן שחזר וקנה שדה מהנגזל, והנגזל טוען שאנסו למכור
ראשית- הקדמה הנצרכת לדין שלקמן-
בסוגיית הגמרא בבבא בתרא (מז:) קובע רב הונא:
תליוהו וזבין - זביניה זביני
כלומר, אדם שנאנס על ידי חבירו למכור לו דבר מה, אפילו אם חברו הכריחו למכור על ידי הפעלת לחץ פיזי, מה שמכר מכור. הגמרא מסבירה שדין זה מקורו בסברה- כיוון שהמוכר חפץ שהאנס יניח לו, הרי הוא מחליט למכור לו, ואין הסכמתו מהשפה ולחוץ בלבד.
עם זאת נפסק, שיכול המוכר לכתוב מודעה, שהיא הצהרה בפני עדים, שאין רצונו למכור, ומה שימכור לאותו האנס הרי זה מהשפה ולחוץ. הגמרא בבבא בתרא (מ:) פוסקת שכאשר מדובר במכר, יש צורך שעדותם של עדי המודעה את העובדה שהם יודעים שאכן המוכר אנוס. לעומת זאת, אם מדובר בנתינת מתנה, עדי המודעה יכולים לחתום על המודעה אף אם לא ברור להם שקיים כאן אונס.
יתר פרטי דין המוכר מחמת אונסו ודין מסירת מודעה יבוארו בעז"ה בפירוט בדברינו בהלכות מכירה, פרק י. ומכאן לדין שלפנינו.
הגמרא בבבא בתרא (מז.) מביאה רשימה של מקרים בהם העובדה שפלוני יושב בשדה ואוכל פירותיה למשך יותר משלוש שנים, אינה מחזקת את טענתו שהשדה נמכרה לו כחוק[169]. ברשימה זו נמצאים למשל אריס ואומן (שהם באי כח של בעל השדה), וגזלן, שהוא איש זרוע שאין בעל השדה מעיז לגעור בו, מחמת פחד.
על רשימה זו מעירים (מז:) בשם רב הונא:
כולן שהביאו ראיה - ראייתן ראיה, ומעמידין שדה בידן;
גזלן שהביא ראיה - אין ראייתו ראיה, ואין מעמידין שדה בידו
כלומר, אם מראים האומן, האריס ודומיהם, הוכחת מכירה, כעדים או שטר, מעמידים את השדה בידם. לעומת זאת, אם אדם שהוחזק גזלן מציג הוכחה שהנגזל חזר ומכר לו את השדה לאחר שגזלה ממנו, אין בדבר בכדי להעמיד את השדה בידו, והשדה יוצאת וחוזרת לנגזל, וזאת לא משום שיש להטיל דופי בהוכחה כשלעצמה, אלא משום שיש לשער שמעשה המכירה של הנגזל היה מן השפה ולחוץ, מחמת אימת הגזלן.
רב ביבי מוסיף ומעיר על דברי רב הונא, בשם רב נחמן:
קרקע אין לו, אבל מעות יש לו;
במה דברים אמורים? - שאמרו עדים בפנינו מנה לו, אבל אמרו עדים, בפנינו הודה לו – לא...
כלומר, עיסקת המכר שעשה הגזלן עם הנגזל מתבטלת, כיוון שהנגזל טוען שהיתה בכפיה. אמנם, אם ישנה עדות שהגזלן נתן מעות לנגזל, הנגזל צריך להחזירן לגזלן. אם אין עדות על מתן מעות, אך יש עדות שהנגזל מודה לגזלן ששילם לו, לא צריך הנגזל להשיב מעות, כיוון שיש להניח שגם הודאה זו של הנגזל חולצה ממנו בכפיה.
הגמרא מביאה סמך לדברי רב הונא, שראיית הגזלן אינה ראיה, ממשנה בגיטין (נה:)-
לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית - מקחו בטל
כלומר, הקונה שדה מגזלן אנס ("סיקריקון" בלשון המשנה) ואחר כך הולך ומבקש לקנותה גם מהנגזל, והנגזל מסכים ומוכר לו, בטל המיקח, כיוון שמיראת הסיקריקון הסכים הנגזל למכור לקונה וליבו בל עימו[170].
בהמשך מביאה הגמרא בשם רב הונא את דינו (ראה לעיל בהקדמה) לפיו המוכר מחמת אונסו מכרו קיים. ושואלת כיצד הדבר עולה בקנה אחד עם דברי המשנה בגיטין מהם משמע שאם מאימת הסיקריקון מוכר הנגזל, המכר בטל. הגמרא עונה שדברי המשנה בגיטין אמורים במקרה בו לא קיבל הלוקח את תמורת השדה מהקונה[171]. אך אמנם אם היה מקבל כסף, היה גומר ומקנה, למרות שאימת הגזלן עליו, והיה המכר חל כדברי רב הונא.
על זה אומרת הגמרא:
ולרב ביבי דמסיים בה משמיה דרב נחמן: קרקע אין לו, מעות יש לו, מאי איכא למימר?
רב ביבי מימרא הוא, ומימרא לרב הונא לא סבירא ליה
כלומר, הגמרא מקשה מדברי רב ביבי, שהבין שאף אם גזלן נותן מעות תמורת המיקח מיקחו בטל[172]. ומתרצת שאין דבריו של רב ביבי מקובלים על רב הונא.
על פי דברי הגמרא האלה ובהתאמה עם דברי רב הונא, פסקו רוב הראשונים ובכללם הראב"ד (לפנינו), הרשב"ם, המאירי, הרי"ף (כו. מדפיו) והרא"ש (סי' נ), שדין הגזלן שכפה על הנגזל למכור לו שווה לדינו של שאר אנס שכפה על פלוני למכור לו. לכן, אם לא כתב המוכר מודעה מבעוד מועד, מה שמכר לגזלן מכור אם נתן הגזלן דמים. אמנם, אם הגזלן לא נתן דמים לנגזל, אלא הכריח אותו לחתום על שטר מתנה, כיוון שיש עדים שהמוכר גזל את הנכס עוד קודם לכן, המתנה מבוטלת ואפילו אין צורך במסירת מודעה, כנלמד מדין הקונה מסיקריקון וחוזר וקונה מבעל הבית, שמקחו בטל.
לעומתם, הרמב"ם פוסק (לפנינו ובהלכות מכירה פרק י הלכה ה) שלמרות שבדרך כלל האונס את חבירו למכור לו, ומכר, מה שמכר מכור, שונה הדין בגזלן שלאחר שגזל הכריח את חבירו למכור לו. במקרה זה, גם אם מביא הגזלן ראיה שמכר לו הנגזל (לאחר שגזל ממנו), ושאף נתן לו דמים, והנגזל טוען שבאונס מכר לו, המכר בטל, מוציאים את השדה מידי הגזלן ואם יש עדות שנתן הגזלן מעות לנגזל, משיב הנגזל לגזלן את הכסף[173].
במחלוקת זו פוסק השו"ע (קנא ג) כרמב"ם, והרמ"א חולק ופוסק כשיטת הראשונים החולקים על הרמב"ם.
הערות שוליים
- ^145 בבבא קמא קיז:
- ^146 לכאורה ההבדל בין השיטות בא לידי ביטוי בשאלה האם הגוזל קרקע עובר משום "לא תגזול". לדעת רש"י משמע שהוא יכול לעבור משום לא תגזול, אלא שמבחינת קנייני גזילה התורה מלמדת אותנו שהקרקע אינה נקנית לגוזלהּ ביאוש בעלים. לעומת זאת, לפי דברי התוספות בבבא מציעא משמע שכלל לא ניתן לעבור על איסור "לא תגזול" בקרקע. ולכן הגוזל קרקע מחבירו יכול להתחייב משום מזיק בלבד. הספרי שופטים פיסקה קפח פוסק שהמשיג גבול רעהו עובר משום לא תגזול ומשמע מזה כשיטה הראשונה.
- ^147 את הדין בו עוסקת ההלכה שלנו, שאם נשחתה הקרקע יכול הגזלן לומר לנגזל "הרי שלך לפניך", מסביר הרא"ש (ב"ק פרק י' סי' כו) כדין בהשבה. כלומר, מכיוון שלא ניתן להזיז את השדה ממקומה, הרי היא שומרת על זהותה, ונחשבת כל הזמן כאילו היא עדיין ברשות הנגזל, וברשות הנגזל נשחתה, ולכן אין הגזלן צריך לעשות שום מעשה של השבה, שכן היא אינה נחשבת "אצלו" שישיבה. והדברים מתאימים לדברי התוספות בבבא מציעא (סא.) שהסבירו שלא ניתן לבצע פעולה של גזל בקרקע (במובן הפיזי), ומשלא ניתן לבצע פעולת גזל, אף לא ניתן לבצע פעולה של השבה, אלא אומר לו "הרי שלך לפניך". אמנם, כפי שנאמר, הרא"ש מסביר שניתן להתייאש מקרקע, ואם התייאש הנגזל ומכר הגזלן, שוב אין יכול הנגזל לתבוע את הקרקע.
- ^148 הדמיון לריבית נובע מכך שהקונה נתן לגזלן את דמי השדה בלבד, ואילו הגזלן משיב לו דמים יקרים יותר- דמי השדה בתוספת דמי השבח. וכיוון שמיקח של ממש לא היה כאן (כיוון שבפועל לא מכר הגזלן לקונה מאומה, כיוון שהשדה לא היתה שלו וקרקע אינה נגזלת), אין כאן אלא מעבר מעות לא שיוויוני הלוך וחזור הדומה לריבית.
- ^149 בגמרא בגיטין (נ:) ישנו דיון האם טעם הדבר הוא משום שחובות אלה אינם כתובים ומוגדרים בשטר ולכן דינם כמילווה בעל פה, שאינו מפורסם כבשטר ולכן אינו מוביל לשעבוד נכסים (כיוון שהלקוחות אינם יודעים ממנו ולכן אינם יודעים להיזהר). אפשרות אחרת היא שחובות אלה אינם קצובים, כלומר, אפילו אם היו הלקוחות יודעים מהם, לא היו יכולים להעריך את שיעורם, ולכן לא היו יכולים לקחת אותם בחשבון (ועי' במה שנכתוב בעזה"י בהלכות מלוה ולווה פרק כא). מכל מקום, לענייננו בסוגיה זו, בהקשר של מחלוקת רב ושמואל, עיקר החשיבות של משנה זו היא מכך שהשבח נגבה בסופו של דבר.
- ^150 ואכן כך מופיע בתוספתא (ב"ב פ"ו הלכה כ).
- ^151 במקרה זה, כיוון שמכר שדה שהיא באמת שלו, המכר חל, אף כי השדה משועבדת, ולכן אין בעיית ריבית, כיוון שהרי הדבר כאילו קנה שדה וחוזר ומוכרה לבעליה הראשונים.
- ^152 וכגון שהראה השדה וכיוצא בכך, כמבואר לעיל בהלכה ג.
- ^153 מדובר בלקוחות שקנו לאחר שבית הדין פסק לטובתו של הנגזל בעניין השדה, שכן לקוחות אלה יכלו לברר אם קיים לו חוב, ולהיזהר לפני שקנו.
- ^154 שהרי בעל השדה אמור גם הוא לתת את חלק משיעור השבח או את כולו, על פי דין היורד לשדה חברו שלא ברשות והשביחה, כפי המבואר בפרק הבא.
- ^155 כלומר, מכר בו לא נכתבה אחריות בשטר (המוכר לא נתחייב לפצות את הלוקח במקרה שבעל חוב או בעלים ראשון יטלו את השדה ממנו) נחשב כאילו נכתבה אחריות, כיוון שיש להניח שהיעדר כתיבת האחריות אינו מכוון, אלא מקורו בטעות.
- ^156 בו ההוצאה של הלוקח היא אפס, וממילא אין הוא מקבל שום פיצוי עליה מהנגזל ויש לו לחזור אחר הגזלן שמכר לו.
- ^157 נראה להבין דווקא כך את דברי רש"י, כיוון שסוף סוף גם במקרה הקודם בו חלקו רב ושמואל, שבו הקונה לא ידע שהשדה גזולה, השדה אינה קנויה לו. לכן יש לפרש שהכוונה שכאן אף הקונה יודע שהשדה אינה קנויה לו- לעצמו.
- ^158 הרי"ף אומר שזו אף ריבית קצוצה האסורה מדאורייתא!
- ^159 הריטב"א והרשב"א מסייגים את דבריהם ואומרים שבכדי לשלם את השבח צריך שתהיה לגזלן קרקע או שיעשו קניין על תשלום השבח העתידי, כפי שדורש שמואל במקרה בו לא הכיר הקונה שהשדה גזולה (עי' בנושא הקודם), וזאת בכדי שהדבר לא יראה כריבית. כלומר, לדבריהם, חזר להיות הדין לפי רב במקרה שהכיר בה הלוקח, כדין לפי שמואל במקרה שלא הכיר בה.
- ^160 מהמשך דברי הרי"ף (ח: בדפיו) נראה שהוא דווקא מודה לדעת הרמב"ם (להלן), שאף בשבח הבא מחמת הוצאה, מפצה הנגזל את הקונה עד סכום ההוצאה, והגזלן אינו מפצה אותו לעולם, והראשונים דנו האם הרי"ף חזר בו מדבריו או שגם בדבריו הראשונים לזו כוונתו.
- ^161 ועי' בדברינו לעיל, בדין הקונה שדה ולא הכיר בה שהיא גזולה, לגבי מחלוקת הראשונים במקרה בו ירדה השדה בערכה תחת יד הגזלן, וחזר הלוקח והשביחה לכמות שהיתה.
- ^162 הב"י והב"ח תמהו על שיטה זו, ולכן פרשו את דברי הטור באופן שיתאים לשיטת הרמב"ם.
- ^163 מקור הדברים בסוגיית הגמרא בבבא קמא צה:- הגמרא שם מנסה להוכיח שיש מקום לקנוס גם בשוגג מהדין המדובר בסוגייתנו-חמשה גובין מן המחוררין, ואלו הן: פירות, ושבח פירות... שבח פירות היכי דמי? כגון שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה, והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה - גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין, דאתא בעל ארעא ושקיל ארעיה ושבחיה.מסוגיה זו משמע שהגמרא מבינה שהקונה צריך לדאוג לעצמו לפיצוי על השבח, כיוון שהנגזל בא וטרף ממנו את השבח, ומדובר בקנס. מכיוון שעל עיקר השבח לא ברור מדוע מדובר בקנס, שהרי עיקר השבח שייך לנגזל, הרי שיש לפרש שמדובר על כל השבח, וקונסים את הקונה על שידע שמדובר בשדה גזולה ובכל זאת קנאה.
- ^164 נראה שרש"י לא יודה לרבינו יונתן, שכן רש"י אומר שקניית הקרקע על ידי הגזלן בעודה אצל הלוקח מתפרשת כניסיון להעמידה ביד הלוקח. לעומת זאת, קניית הקרקע כאשר היא כבר יצאה מהלוקח, פחות סביר שמטרתה להעמיד את הקרקע בידיו.
- ^165 ונימוקו- אם הכיר הקונה בגזילתה, הרי למדנו (עי' לעיל) שהמעות הן מתנה או פיקדון, כלומר, הקונה יודע שהקרקע אינה שלו ושאפשר שלא תעמוד בחזקתו לאורך זמן, ולכן במקרה זה לא ניתן להלום את דברי הגמרא המסבירה שהגזלן חזר ולקח את הקרקע מהנגזל בכדי לעמוד בנאמנותו כלפי הקונה, שהרי הקונה מראש כלל לא האמין לו.
- ^166 המאירי מסביר, שכוונת סברת הגמרא, שהגזלן חזר וקנה את הקרקע בכדי שיעמוד בנאמנותו אינה אמורה רק כלפי הקונה הספיציפי בעיסקה זו (שכדברי הרשב"א אכן לא מאמין לו מלכתחילה אם יודע שהשדה גזולה- עי' הערה 167), אלא נוח לו לגזלן שנאמנותו לא תיפגע בעיני הציבור ככלל. לכן טרח וקנה את השדה מהנגזל, בכדי שלא יצא לו שם בציבור של מי שמוכר דברים שאינם שלו.
- ^167 מחלוקתם זו נוגעת להבנת המנגנון של הדין- לדעת הרשב"א, מעשה הקניין שעושה הגזלן מול הנגזל הוא הוא מעשה הקניין בו הקרקע נקנית ללוקח. כלומר, הגזלן הוא רק מתווך, ובפועל הנגזל מוכר את הקרקע ללוקח שקנה בעבר מהגזלן (הרשב"א אף מסיק מכך להלכה, שבכדי שתיקנה בזה הקרקע ללוקח מהגזלן, צריך הנגזל המוכר כעת את הקרקע, לדעת שהגזלן מכר בעבר ללוקח, בכדי שיתכוון להקנות לו, וידע שהגזלן שלפניו אינו אלא מתווך). לכן מיד עם קניית הקרקע מהנגזל, עוברת הקרקע ללוקח. מכאן נובע פירוש הרשב"א שהמקרה בו מכר הגזלן לאיש אחר, הכוונה לפני שחזר וקנה מהנגזל, שהרי לאחר שקנה, מיד שייכת הקרקע ללוקח, ושוב לא יכול הגזלן למוכרה לאחר. לדעת הרמב"ם, המנגנון שונה- השתדלותו של הגזלן, שחוזר וקונה מהנגזל, מורה על כך שמלכתחילה כשמכר לו (ועדיין לא היתה השדה בידו), התכוון להתחייב לו שכל זכות שתבוא לידו אח"כ בקרקע תהיה של הלוקח. לכן, גם אם לאחר שקנה הגזלן מהנגזל, נתן את הקרקע לאחר, הדבר מורה שמלכתחילה לא היתה כוונתו להעמידה ביד הלוקח.
- ^168 יש להעיר שהרשב"א מטעים את דבריו בכך שהשדה נמצאת עתה ביד הגזלן, ולכן אין הלוקח יכול ליטלה מהגזלן על בסיס ראיית ספק, כיוון שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אמנם, שיטות אחרות, כשיטת הרמב"ם, המבינות שבזמן קניית השדה מהנגזל על ידי הגזלן, השדה עדיין ביד הלוקח, יפסקו מאותו טעם דווקא כמאן דאמר שמתנה כמכר.
- ^169 כיוון שמדובר על סיטואציה בה סביר שלא יגער בעל השדה באוכל את הפירות, ולכן העובדה שלא הרים הבעלים קול עד היום אינה מוכיחה את בעלותו של האוכל.
- ^170 ומכאן סמך לדברי רב הונא, כיוון שאם מכירת הנגזל ללוקח מהגזלן בטלה, כל שכן שמכירתו לגזלן עצמו בטלה, שמחמת פחד הגזלן מכר.
- ^171 אלא הקונה, לאחר ששילם כסף לגזלן כדי שיואיל להתפנות מהשדה חזר ושידל את הנגזל, בכדי לשפר את מעמדו המשפטי, שיכתוב לו שטר הקנאה, מבלי לתת לו כסף, והנגזל כתב לו את השטר מאימת הגזלן.
- ^172 שכך אמר רב ביבי לעיל- "קרקע אין לו אבל מעות יש לו", כלומר, הגזלן מקבל בחזרה את מעותיו ששילם לנגזל על שדהו, כיוון שלמרות שנתן מעות, בכל זאת המיקח לא קם.
- ^173 הרמב"ם בהלכות מכירה מסביר בקצרה את טעמו- "במה דברים אמורים באנס שהרי הוא חמסן מפני שכופה את המוכר למכור שלא ברצונו, אבל הגוזל והוחזק בגזלן ואחר כך לקח שדה שגזל אין המוכר צריך למסור מודעה כמו שביארנו בהלכות גזילה". מדברים אלה ומהדברים שכותב הרמב"ם בהלכה האחרונה בפרקנו נראה להבין, שסברתו של הרמב"ם היא כזו- במקרה הרגיל של "תליוהו וזבין" ברור שעצם המכירה נכפתה על המוכר, אך אפשר ששילם לו האנס את הסכום הראוי, ולכן הוא "חמסן" ולא "גזלן", כלומר, הוא נוטל בכח ונותן את הדמים המלאים. אמנם בגזלן המציאות שונה- בזמן המכירה הנכס כבר נמצא תחת ידי הגזלן. לכן, יש מקום לחשוש שגם הסכום שמציע הגזלן לנגזל עתה אינו המחיר הראוי, והרי הוא עדיין בבחינת "גזלן" ולא "חמסן", לכן לפנינו לא "תליוהו וזבין", אלא, מה שנקרא בפוסקים "תליוהו ויהיב", שהוא מי שהוכרח לתת במתנה מחמת אונסו, בזה אין המיקח קיים.מלבד הסברה, כותב הגר"א (קנא ס"ק ד) שהרמב"ם אינו גורס בגמרא את הקטע "ולרב ביבי דמסיים בה משמיה דרב נחמן: קרקע אין לו, מעות יש לו, מאי איכא למימר? רב ביבי מימרא הוא, ומימרא לרב הונא לא סבירא ליה", ואף הרי"ף לא גרס קטע זה. לדעת הגר"א מדובר בתוספת מאוחרת מימי הגאונים לדברי הגמרא.